您的位置:台灣網  >  資料  >  司法解釋  > 正文

最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(2010.01.01)

2010-01-01 15:35 來源: 字號:     轉發 列印

(法釋〔2009〕21號)



  (2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過)

  中華人民共和國最高人民法院公告

  《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》已于2009年12月21日最高人民法院審判委員會第1480次會議通過,現予公佈,自2010年1月1日起施行。

  二○○九年十二月二十八日 

  為正確審理侵犯專利權糾紛案件,根據《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等有關法律規定,結合審判實際,制定本解釋。

  第一條 人民法院應當根據權利人主張的權利要求,依據專利法第五十九條第一款的規定確定專利權的保護範圍。權利人在一審法庭辯論終結前變更其主張的權利要求的,人民法院應當准許。

  權利人主張以從屬權利要求確定專利權保護範圍的,人民法院應當以該從屬權利要求記載的附加技術特徵及其引用的權利要求記載的技術特徵,確定專利權的保護範圍。

  第二條 人民法院應當根據權利要求的記載,結合本領域普通技術人員閱讀説明書及附圖後對權利要求的理解,確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。

  第三條 人民法院對於權利要求,可以運用説明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。説明書對權利要求用語有特別界定的,從其特別界定。

  以上述方法仍不能明確權利要求含義的,可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。

  第四條 對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵,人民法院應當結合説明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式,確定該技術特徵的內容。

  第五條 對於僅在説明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護範圍的,人民法院不予支援。

  第六條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程式中,通過對權利要求、説明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案,權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護範圍的,人民法院不予支援。

  第七條 人民法院判定被訴侵權技術方案是否落入專利權的保護範圍,應當審查權利人主張的權利要求所記載的全部技術特徵。

  被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特徵相同或者等同的技術特徵的,人民法院應當認定其落入專利權的保護範圍;被訴侵權技術方案的技術特徵與權利要求記載的全部技術特徵相比,缺少權利要求記載的一個以上的技術特徵,或者有一個以上技術特徵不相同也不等同的,人民法院應當認定其沒有落入專利權的保護範圍。

  第八條 在與外觀設計專利産品相同或者相近種類産品上,採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的,人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護範圍。

  第九條 人民法院應當根據外觀設計産品的用途,認定産品種類是否相同或者相近。確定産品的用途,可以參考外觀設計的簡要説明、國際外觀設計分類表、産品的功能以及産品銷售、實際使用的情況等因素。

  第十條 人民法院應當以外觀設計專利産品的一般消費者的知識水準和認知能力,判斷外觀設計是否相同或者近似。

  第十一條 人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時,應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵,以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷;對於主要由技術功能決定的設計特徵以及對整體視覺效果不産生影響的産品的材料、內部結構等特徵,應當不予考慮。

  下列情形,通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響:

  (一)産品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位;

  (二)授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特徵。

  被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的,人民法院應當認定兩者相同;在整體視覺效果上無實質性差異的,應當認定兩者近似。

  第十二條 將侵犯發明或者實用新型專利權的産品作為零部件,製造另一産品的,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的使用行為;銷售該另一産品的,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的銷售行為。

  將侵犯外觀設計專利權的産品作為零部件,製造另一産品並銷售的,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的銷售行為,但侵犯外觀設計專利權的産品在該另一産品中僅具有技術功能的除外。

  對於前兩款規定的情形,被訴侵權人之間存在分工合作的,人民法院應當認定為共同侵權。

  第十三條 對於使用專利方法獲得的原始産品,人民法院應當認定為專利法第十一條規定的依照專利方法直接獲得的産品。

  對於將上述原始産品進一步加工、處理而獲得後續産品的行為,人民法院應當認定屬於專利法第十一條規定的使用依照該專利方法直接獲得的産品。

  第十四條 被訴落入專利權保護範圍的全部技術特徵,與一項現有技術方案中的相應技術特徵相同或者無實質性差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬於專利法第六十二條規定的現有技術。

  被訴侵權設計與一個現有設計相同或者無實質性差異的,人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬於專利法第六十二條規定的現有設計。

  第十五條 被訴侵權人以非法獲得的技術或者設計主張先用權抗辯的,人民法院不予支援。

  有下列情形之一的,人民法院應當認定屬於專利法第六十九條第(二)項規定的已經作好製造、使用的必要準備:

  (一)已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件;

  (二)已經製造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料。

  專利法第六十九條第(二)項規定的原有範圍,包括專利申請日前已有的生産規模以及利用已有的生産設備或者根據已有的生産準備可以達到的生産規模。

  先用權人在專利申請日後將其已經實施或作好實施必要準備的技術或設計轉讓或者許可他人實施,被訴侵權人主張該實施行為屬於在原有範圍內繼續實施的,人民法院不予支援,但該技術或設計與原有企業一併轉讓或者承繼的除外。

  第十六條 人民法院依據專利法第六十五條第一款的規定確定侵權人因侵權所獲得的利益,應當限于侵權人因侵犯專利權行為所獲得的利益;因其他權利所産生的利益,應當合理扣除。

  侵犯發明、實用新型專利權的産品係另一産品的零部件的,人民法院應當根據該零部件本身的價值及其在實現成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。

  侵犯外觀設計專利權的産品為包裝物的,人民法院應當按照包裝物本身的價值及其在實現被包裝産品利潤中的作用等因素合理確定賠償數額。

  第十七條 産品或者製造産品的技術方案在專利申請日以前為國內外公眾所知的,人民法院應當認定該産品不屬於專利法第六十一條第一款規定的新産品。

  第十八條 權利人向他人發出侵犯專利權的警告,被警告人或者利害關係人經書面催告權利人行使訴權,自權利人收到該書面催告之日起一個月內或者自書面催告發出之日起二個月內,權利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關係人向人民法院提起請求確認其行為不侵犯專利權的訴訟的,人民法院應當受理。

  第十九條 被訴侵犯專利權行為發生在2009年10月1日以前的,人民法院適用修改前的專利法;發生在2009年10月1日以後的,人民法院適用修改後的專利法。

  被訴侵犯專利權行為發生在2009年10月1日以前且持續到2009年10月1日以後,依據修改前和修改後的專利法的規定侵權每人平均應承擔賠償責任的,人民法院適用修改後的專利法確定賠償數額。

  第二十條 本院以前發佈的有關司法解釋與本解釋不一致的,以本解釋為準。

[責任編輯:楊笑]

相關閱讀:  

涉臺常識
關於我們 | 本網動態 | 轉載申請 | 投稿郵箱 | 聯繫我們 | 版權申明 | 法律顧問
京ICP證130248號 京公網安備110102003391
網路傳播視聽節目許可證0107219號
台灣網版權所有